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    海事審判十大典型案例 | 海事法院三十周年
    瀏覽量:1539 上傳更新:2019-11-09

    2014年9月

    案例1    中威輪船公司、陳震、陳春與商船三井株式會社定期租船合同及侵權(quán)損害賠償糾紛案

    (一)案情摘要

    中威輪船公司(以下簡稱中威公司)由陳順通于上世紀(jì)三十年代初在上海設(shè)立,1940年前后歇業(yè)。“順豐”輪、“新太平”輪(以下簡稱兩輪)的所有權(quán)人為陳順通。兩輪由中威公司經(jīng)營,船籍港均為上海。該公司并無其他出資人。

    1936年6月16日和10月14日,陳順通代表中威公司與大同海運株式會社(商船三井株式會社的前身)分別在上海簽訂兩輪的定期租船合同,租期均為12個日歷月。合同約定了租金支付方式、還船地點等。合同例外事故條款約定,上述輪船不得被要求進入處于禁運狀態(tài)的港口或正發(fā)生敵對行動的港口,不得裝運有害物資,不得進行有可能引起統(tǒng)治者或政府沒收、扣留或處罰風(fēng)險的航行,亦不得裝運此類貨物等。合同簽訂后,兩輪在上海港分別交付給大同海運株式會社使用。1937年8月,兩輪在日本大阪和八幡被日本軍方扣留,后日本遞信省以定期租船契約的形式將兩輪委托大同海運株式會社營運。1938年和1944年,兩輪分別觸礁沉沒、被擊沉。

    陳順通于1949年8月8日立下遺囑,將兩輪的權(quán)益及應(yīng)收未收之租金應(yīng)全部歸其子陳洽群繼承。1987年12月31日,陳洽群立下遺囑,由其子陳震、陳春全權(quán)代理向日訴訟。中威公司、陳震、陳春向上海海事法院起訴商船三井株式會社(以下簡稱商船三井),主張兩輪租金、營運損失、船舶損失等合計2916477260.80日元。

    (二)裁判結(jié)果

    上海海事法院審理認(rèn)為,以原告身份提起訴訟的是陳洽群設(shè)立的中威公司,該公司不是涉案定期租船合同的簽訂方,也不是兩輪的登記所有人,無權(quán)主張定期租船合同項下的權(quán)利和財產(chǎn)所有權(quán)人的權(quán)利。兩輪是陳順通個人所有的財產(chǎn),陳震、陳春根據(jù)遺囑,行使兩輪的索賠權(quán)依法有據(jù)。

    支付租金是承租人的合同義務(wù)。商船三井應(yīng)當(dāng)向船舶出租人支付欠付的租金。兩輪并未被安排到安全的海域航行,導(dǎo)致被日本軍方扣留,是大同海運株式會社違反合同約定所造成的后果,依照《中華人民共和國海商法》規(guī)定,出租人有權(quán)解除合同,并有權(quán)要求賠償因此遭受的損失。大同海運株式會社明知船舶所有人為陳順通,又繼續(xù)占有兩輪,既不及時告知船舶所有人詳情,又不支付合同費用,構(gòu)成對兩輪財產(chǎn)權(quán)利人的侵權(quán)。鑒于兩輪已經(jīng)滅失,大同海運株式會社對船舶所有人實際發(fā)生的經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任。

    《中華人民共和國民法通則》(以下簡稱民法通則)實施前民事權(quán)利被侵害超過二十年的,該法實施后,權(quán)利人向人民法院請求保護的訴訟時效期間,應(yīng)當(dāng)從1987年1月1日起算。涉案定期租船合同的給付租金和侵權(quán)之訴,根據(jù)法律規(guī)定,訴訟時效為二年。兩項訴請的訴訟時效均至1988年12月31日屆滿,中威公司于1988年12月30日提起訴訟未超過訴訟時效。本案的訴訟時效因中威公司提出訴訟已經(jīng)中斷,陳震、陳春申請參加本案訴訟,不存在訴訟時效問題。

    2007年12月7日,上海海事法院作出(1989)滬海法商字第25號民事判決:對中威公司的訴訟請求不予支持;商船三井向陳震、陳春支付并賠償兩輪的租金、營運損失、船舶損失及孳息。

    中威公司、陳震、陳春與商船三井均不服一審判決,向上海市高級人民法院提起上訴。該院于2010年8月6日作出(2008)滬高民四(海)終字第80號終審判決,駁回各方當(dāng)事人的上訴。商船三井不服,向最高人民法院提出再審申請。2010年12月23日最高人民法院作出(2010)民申字第1269號民事裁定書,駁回商船三井的再審申請。

    由于商船三井未履行生效判決確定的義務(wù),上海海事法院于2014年4月19日依法對到達我國浙江省舟山市嵊泗馬跡山港的商船三井所有的226434噸“BAOSTEEL EMOTION”輪實施了扣押。商船三井于2014年4月23日根據(jù)上海海事法院《限期履行通知書》的要求,全面履行生效判決確定的全部義務(wù), 2014年4月24日上海海事法院裁定,解除對“BAOSTEEL EMOTION”輪的扣押,同時發(fā)布《解除扣押船舶命令》。

    (三)典型意義

    本案系定期租船合同及侵權(quán)損害賠償糾紛。租船合同的履行及標(biāo)的物的滅失發(fā)生在上世紀(jì)三四十年代,歷史久遠(yuǎn)。法院對本案的審理,圍繞合同中約定的當(dāng)事人間的權(quán)利與義務(wù),當(dāng)事人有無違反合同約定的情形以及相應(yīng)的違約責(zé)任的承擔(dān),本案屬于普通的商事合同及損害賠償糾紛。

    本案的關(guān)鍵點有三:一是事實以及案件性質(zhì)的認(rèn)定。本案糾紛產(chǎn)生年代久遠(yuǎn),雙方當(dāng)事人均提供了大量的證據(jù)支持其主張。法院經(jīng)過多次開庭,對所有證據(jù)逐一認(rèn)證,使案件事實的認(rèn)定具有充分的證據(jù)支持。關(guān)于案件定性,大同海運株式會社并未按照合同約定支付租金,且未將兩輪安排在安全的海域航行,反而將中國籍的兩輪安排在日本沿海航行,致使兩輪被日本軍方扣留,大同海運株式會社不僅違反了合同約定,而且其違約行為與兩輪的毀損和滅失之間有法律上的因果關(guān)系,構(gòu)成對兩輪財產(chǎn)權(quán)利人的侵權(quán)。二是當(dāng)事人的主體資格問題。原告方通過遺囑繼承等方式,祖孫三代接力,始終不放棄訴訟權(quán)利,在原告權(quán)利主體資格上,具有一以貫之的延續(xù)性,因此,原告的主體資格是適格的。被告作為義務(wù)主體,其歷史沿革及權(quán)利、義務(wù)繼受關(guān)系的脈絡(luò)也很清晰。從簽約時的大同海運株式會社,到1964年大同海運株式會社被并入日本海運株式會社,至1989年日本海運株式會社被并入奈維克斯海運株式會社,至1999年奈維克斯海運株式會社又被并入商船三井。歷史斗轉(zhuǎn)星移,然涉案租船合同的簽約主體即原、被告之間權(quán)利主體與義務(wù)主體脈絡(luò)依然清晰,其法律上的權(quán)利、義務(wù)繼受關(guān)系仍舊存在。三是訴訟時效問題。盡管糾紛發(fā)生于上世紀(jì)三十年代,但民法通則實施前民事權(quán)利被侵害超過二十年的,民法通則實施后,權(quán)利人向人民法院請求保護的訴訟時效期間,應(yīng)當(dāng)從1987年1月1日起算。根據(jù)這一明確的法律規(guī)定,原告方在1988年12月30日提起訴訟,并未超過法律規(guī)定的時效期間。

    本案生效判決最終通過法院扣押船舶的強制措施得以執(zhí)行。在商船三井未履行生效判決確定的賠償義務(wù)情形下,法院根據(jù)申請執(zhí)行人的申請,對被執(zhí)行人的船舶采取扣押的強制措施,完全符合《中華人民共和國海事訴訟特別程序法》以及《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定。

    案例2    馬士基(中國)航運有限公司、馬士基(中國)航運有限公司廈門分公司、中國廈門外輪代理有限公司與廈門瀛海實業(yè)發(fā)展有限公司國際海上貨運代理經(jīng)營權(quán)損害賠償糾紛案

     (一)案情摘要

    馬士基(中國)航運有限公司(以下簡稱馬士基公司)在廈門口岸經(jīng)營國際集裝箱班輪運輸,中國廈門外輪代理有限公司(以下簡稱廈門外代)擔(dān)任馬士基公司集裝箱運輸業(yè)務(wù)的代理人。在2005年3月3日之前,廈門瀛海實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱瀛海公司)均能從廈門外代處正常提取馬士基公司的集裝箱,從事進出口集裝箱拖運等陸路運輸業(yè)務(wù)。馬士基公司于2005年3月3日通知廈門外代停止向瀛海公司提供馬士基公司的集裝箱及集裝箱鉛封。瀛海公司遂以馬士基公司等不接受其代理貨主訂艙托運造成其損失為由向廈門海事法院起訴,請求法院判令馬士基公司等向瀛海公司提供貨運訂艙和相關(guān)服務(wù),并不得拒絕瀛海公司接受委托辦理與馬士基公司等有關(guān)的集裝箱進出口貨運和陸路集裝箱運輸業(yè)務(wù)。

    (二)裁判結(jié)果

    廈門海事法院一審認(rèn)為,國際班輪公司不是公共承運人,不負(fù)有法定強制締約義務(wù),據(jù)此判決駁回瀛海公司的訴訟請求。福建省高級人民法院二審認(rèn)為,馬士基公司屬于公共承運人,其表示不與瀛海公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,違反了公共承運人的強制締約義務(wù),遂判決撤銷一審判決,責(zé)令馬士基公司等不得拒絕瀛海公司依業(yè)務(wù)慣例要求的訂艙和相關(guān)運輸服務(wù)。馬士基公司及其廈門分公司向最高人民法院申請再審。最高人民法院再審認(rèn)為:公共運輸是指為社會提供公用事業(yè)性服務(wù)并具有壟斷地位的運輸。國際海上集裝箱班輪運輸是服務(wù)于國際貿(mào)易的商事經(jīng)營活動,不屬于公用事業(yè),不具有公益性,也不具有壟斷性、價格受嚴(yán)格管制的特征,故不屬于《中華人民共和國合同法》(以下簡稱合同法)第二百八十九條規(guī)定的公共運輸,其承運人不負(fù)有強制締約義務(wù)。最高人民法院于2011年6月28日判決撤銷二審判決,維持一審判決。

    (三)典型意義

    本案爭議焦點為國際班輪運輸是否屬于合同法第二百八十九條規(guī)定的“公共運輸”。本案再審判決的指導(dǎo)意義是:一是填補了立法空白。對合同法第二百八十九條規(guī)定“公共運輸”作出了具體闡釋,明確了公共運輸?shù)幕咎卣鳎瑥娬{(diào)合同法規(guī)定公共運輸承運人強制締約義務(wù)的本意是克服其壟斷性問題。二是澄清了理論和實務(wù)長期存在的認(rèn)識誤區(qū)。班輪運輸?shù)某羞\人是英美法或者我國海商法理論上所講的“公共承運人(Common Carrier)”,不是合同法第二百八十九條規(guī)定的“從事公共運輸?shù)某羞\人”。三是有效規(guī)范了國際航運市場。我國港口集裝箱總量多年位居世界第一,中國有10個港口排入全球二十大集裝箱港口。本案再審判決為國際航運市場的競爭與發(fā)展明確了一項帶有普遍意義的規(guī)則,具有重要實踐意義。

    案例3    JP摩根大通銀行與海流航運公司船舶抵押權(quán)糾紛案

    (一)案情摘要

    1997年6月19日,JP摩根大通銀行(以下簡稱摩根大通)與包括海流航運公司(以下簡稱海流公司)在內(nèi)的五借款人訂立貸款合同,約定由摩根大通向五借款人提供貸款3500萬美元。同年6月27日,摩根大通與海流公司簽訂擔(dān)保契據(jù),約定以海流公司所有的“航海者”輪向摩根大通抵押,為3500萬美元貸款設(shè)立第一優(yōu)先抵押權(quán),并在倫敦巴哈馬籍船舶注冊官處辦理了抵押登記手續(xù)。1999年7月7日,摩根大通與海運國際公司簽訂了一份200萬美元透支貸款協(xié)議,海流公司同意對該透支貸款承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2000年7月18日,雙方又簽訂第二份擔(dān)保契據(jù),以“航海者”輪再次為200萬美元透支貸款設(shè)立抵押并進行了登記。2002年3月14日,摩根大通以海流公司拖欠其抵押貸款本息7323377.26美元為由,向廣州海事法院申請扣押“航海者”輪,隨后該院裁定扣押了該輪。3月22日摩根大通在廣州海事法院提起訴訟。后經(jīng)摩根大通申請,“航海者”輪被依法拍賣,由摩根大通以594萬美元買得。

    (二)裁判結(jié)果

    廣州海事法院審理認(rèn)為,涉案貸款合同合法有效。本案抵押船舶的船旗國為巴哈馬,依據(jù)《中華人民共和國海商法》第二百七十一條的規(guī)定,本案船舶抵押權(quán)糾紛應(yīng)適用船旗國法律即《巴哈馬商船法》。涉案“航海者”輪項下兩項船舶抵押登記不違反《巴哈馬商船法》中船舶抵押權(quán)的規(guī)定,為有效抵押登記,遂于2002年7月25日判決海流公司償付摩根大通貸款、透支款及其利息與相關(guān)費用,摩根大通對“航海者”輪享有船舶抵押權(quán),有權(quán)從該輪拍賣款項中優(yōu)先受償。

    (三)典型意義

    本案是一起典型的涉外船舶抵押權(quán)糾紛案,涉案“航海者”輪是大型油輪,原、被告均為外國當(dāng)事人,且案件事實發(fā)生在境外,但原告摩根大通主動選擇在我國扣押船舶、進行訴訟。海事法院積極依法查明《巴哈馬商船法》的規(guī)定并予準(zhǔn)確適用,判決結(jié)果公正,受到國際航運界廣泛好評。本案判決在外國法查明與適用、涉外民事關(guān)系的法律適用等方面具有指導(dǎo)意義。本案審理所遵循的“涉外因素——管轄權(quán)——法律適用”三步走的裁判思路,已成為我國涉外民商事審判的基本裁判方法,對規(guī)范涉外民商事案件的審判實踐亦具有重要意義。

    案例4    浙江省紡織品進出口集團公司與長榮國際儲運股份有限公司海上貨物運輸合同糾紛案

    (一)案情摘要

    2000年7月31日、8月7日,浙江省紡織品進出口集團公司(以下簡稱浙紡公司)作為賣方與案外人簽訂校服售貨確認(rèn)書。浙紡公司通過華海國際貨運有限公司、鴻海國際船務(wù)貨運公司、上海外聯(lián)發(fā)國際貨運有限公司和上海三星國際貨運有限公司的依次代理,分批向承運人長榮國際儲運股份有限公司(以下簡稱長榮公司)訂艙出運,并取得長榮公司代理人簽發(fā)的21套正本海運提單。21套提單載明的托運人分別為三家國外公司。浙紡公司按規(guī)定支付了海運費,長榮公司也確認(rèn)收到。貨物出運后,浙紡公司通過銀行托收貨款,因無人贖單,全套貿(mào)易單證包括提單被銀行退回。長榮公司確認(rèn)在正本提單未收回的情況下將貨物交付收貨人。為此,浙紡公司以長榮公司無正本提單放貨為由,向上海海事法院提起訴訟,請求判令長榮公司賠償其貨款等損失。

    (二)裁判結(jié)果

    上海海事法院審理認(rèn)為,浙紡公司依次通過各貨運代理環(huán)節(jié)向承運人長榮公司訂艙,支付運費并交付貨物出運。長榮公司接受貨物并收取運費,按照浙紡公司的要求出具了提單。盡管浙紡公司未將其名稱在提單上載明,但其和長榮公司履行海上貨物運輸?shù)氖聦嵶C明,浙紡公司是海上貨物運輸合同的締約人和唯一交貨人,其作為涉案貨物托運人的主體資格應(yīng)予以認(rèn)定。長榮公司僅以提單的記載認(rèn)為浙紡公司已經(jīng)轉(zhuǎn)移了貨物所有權(quán),缺乏充分的事實和法律依據(jù)。浙紡公司系涉案提單簽發(fā)以后的第一合法持有人,該提單未經(jīng)貿(mào)易環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn),且來自銀行退單,其持單形式合法,其具有涉案貨物托運人的資格,有權(quán)向長榮公司主張?zhí)釂雾椣碌臋?quán)利。長榮公司作為承運人應(yīng)當(dāng)對浙紡公司承擔(dān)無單放貨的賠償責(zé)任。一審判決長榮公司賠償浙紡公司貨款損失2602562美元及利息和退稅款損失人民幣3111486.35元及利息。上海市高級人民法院于2003年9月4日作出二審判決,駁回長榮公司的上訴,維持原判。

    (三)典型意義

    本案是一起涉臺的海上貨物運輸合同無單放貨糾紛案件。本案判決認(rèn)定向承運人實際交付貨物、接受承運人簽發(fā)的提單并履行貿(mào)易合同項下向銀行交單義務(wù)的人,因無人贖單并經(jīng)銀行退單后,作為提單的原始持有人,即使未被提單記載為托運人,亦未經(jīng)提單相關(guān)指示背書,仍然具有托運人的主體資格。這一原則的確立統(tǒng)一了審判實踐中對法律規(guī)定的不同理解,依法保護了我國大量存在的出口貿(mào)易中FOB賣方的利益和交易安全。2009年最高人民法院頒布的《關(guān)于審理無正本提單交付貨物案件適用法律若干問題的規(guī)定》將這一原則以司法解釋的形式予以明確規(guī)定。此外,本案判決是首例經(jīng)臺灣地區(qū)三級法院裁定認(rèn)可的大陸法院作出的海事案件判決,對于海峽兩岸相互認(rèn)可和執(zhí)行民商事裁判的司法實踐具有積極的意義。

    案例5    巴拿馬易發(fā)航運公司、香港威林航業(yè)有限公司與鐘孝源、珠海市政府打擊走私辦公室船舶碰撞損害賠償糾紛案

    (一)案情摘要

    1992年11月25日0300時左右,由珠海市政府打擊走私辦公室(以下簡稱珠海打私辦)征用參加海上緝私的鐘孝源所有的“汕尾12138”漁船被撞沉沒,船上21人全部落水。肇事船舶沒有對落水人員進行救助,繼續(xù)向東航行。落水人員中15人被救起,其余5人死亡,1人宣告死亡。為此,鐘孝源、珠海打私辦向廣州海事法院提起訴訟,主張巴拿馬易發(fā)航運公司(以下簡稱易發(fā)公司)所有的“易發(fā)”輪為撞沉“汕尾12138”船的肇事船,并請求判令其賠償全部損失。

    (二)裁判結(jié)果

    廣州海事法院一審認(rèn)為,“易發(fā)”輪與“汕尾12138”船發(fā)生碰撞,導(dǎo)致“汕尾12138”船沉沒,應(yīng)對碰撞造成的人身傷亡及財產(chǎn)損失承擔(dān)全部責(zé)任。一審判決易發(fā)公司賠償鐘孝源人民幣2390400元、港幣20000元及兩款項利息;易發(fā)公司賠償珠海打私辦人民幣226420元、港幣34276元及兩款項利息。廣東省高級人民法院二審判決駁回易發(fā)公司的上訴,維持原判。易發(fā)公司和香港威林航業(yè)有限公司向最高人民法院申請再審。最高人民法院再審認(rèn)為,鐘孝源、珠海打私辦主張“易發(fā)”輪是撞沉“汕尾12138”船的肇事船,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任。由于“易發(fā)”輪船首沒有碰撞痕跡和損傷,“易發(fā)”輪左舷提取的附著油漆與“汕尾12138”船的油漆不完全相同,“易發(fā)”輪經(jīng)過出事海域時沒有大幅度向左轉(zhuǎn)向和減速,鐘孝源、珠海打私辦主張的碰撞位置與沉船及落水人員被救起位置的相對態(tài)勢不符合當(dāng)時當(dāng)?shù)氐某绷鳎谂鲎彩鹿拾l(fā)生時還有一艘從香港出來的集裝箱船經(jīng)過出事海域向東航行等客觀事實的存在,認(rèn)定“易發(fā)”輪是肇事船的證據(jù)不足。最高人民法院于1999年5月18日判決撤銷本案一、二審判決,駁回鐘孝源、珠海打私辦的訴訟請求。

    (三)典型意義

    本案是最高人民法院公開審理的第一起船舶碰撞糾紛案件。在海事審判中,缺乏認(rèn)定碰撞事實的直接證據(jù)是審理船舶碰撞損害賠償糾紛的難點。本案中所有指向“易發(fā)”輪是肇事船的證據(jù)均為間接證據(jù),對此本案再審判決依照證據(jù)運用的規(guī)則,運用邏輯推理和經(jīng)驗法則,結(jié)合民事訴訟“高度蓋然性”的證明標(biāo)準(zhǔn),對所有證據(jù)綜合判斷,確立了間接證據(jù)只有相互印證并構(gòu)成完整證據(jù)鏈時,才能認(rèn)定碰撞事實存在的基本原則。這一原則對于如何運用間接證據(jù)認(rèn)定船舶碰撞事實的審判實踐具有指導(dǎo)意義。本案的再審?fù)忂^程也極具亮點。為保證專家鑒定的客觀性,技術(shù)鑒定報告由專家當(dāng)庭宣讀,當(dāng)事人當(dāng)庭予以質(zhì)證。這一質(zhì)證程序的運用對本案最終得到公正判決起到了積極的決定性作用。此外,本案再審時對經(jīng)臺灣地區(qū)法院確認(rèn)的證據(jù)文件予以采信,在當(dāng)時對于解決大陸與臺灣地區(qū)法院之間證據(jù)采納問題具有借鑒價值。

    案例6    海南豐海糧油工業(yè)有限公司與中保財產(chǎn)保險有限公司海南省分公司海運貨物保險合同糾紛案

    (一)案情摘要

    1995年11月28日,海南豐海糧油工業(yè)有限公司(簡稱豐海公司)在中保財產(chǎn)保險有限公司海南省分公司(簡稱海南人保)投保了“哈卡”輪(HAGAAG)所運載的4999.85噸桶裝棕櫚油,投保險別為一切險。根據(jù)保險條款規(guī)定,一切險的承保范圍除包括平安險和水漬險的各項責(zé)任外,海南人保還“負(fù)責(zé)被保險貨物在運輸途中由于外來原因所致的全部或部分損失”。該條款還規(guī)定了五項除外責(zé)任。1995年11月23日至29日,“哈卡”輪起航后,由于該輪的船東與期租船人之間發(fā)生船舶租金糾紛,“哈卡”輪中止了提單約定的航程并對外封鎖了該輪的動態(tài)情況,直至1996年4月“哈卡”輪走私至中國汕尾被我海警查獲。根據(jù)廣州市人民檢察院《免予起訴決定書》的認(rèn)定,“哈卡”輪所載棕櫚油已被盜賣或被我國檢察機關(guān)作為走私貨物沒收上繳國庫。豐海公司向海南人保提出索賠申請,海南人保明確表示拒賠,豐海公司因此向海口海事法院提起訴訟。

    (二)裁判結(jié)果

    海口海事法院一審認(rèn)為,本案投保貨物的損失是由于船東盜賣和走私行為造成的,應(yīng)屬于豐海公司所不能預(yù)測和控制的外來原因,符合豐海公司投保的一切險的承保條件。一審判決海南人保應(yīng)賠償豐海公司保險價值損失3593858.75美元。海南省高級人民法院二審認(rèn)為,根據(jù)保險單所附的保險條款和保險行業(yè)慣例,一切險的責(zé)任范圍屬于列明風(fēng)險,包括平安險、水漬險和普通附加險。豐海公司投保貨物的損失不屬于一切險的責(zé)任范圍。二審判決撤銷一審判決,駁回豐海公司的訴訟請求。豐海公司向最高人民法院申請再審。最高人民法院再審認(rèn)為,本案保險標(biāo)的的損失不屬于保險條款中規(guī)定的除外責(zé)任之列,應(yīng)為收貨人即被保險人豐海公司無法控制的外來原因所致,本案保險事故屬一切險的責(zé)任范圍。最高人民法院于2004年7月13日判決撤銷海南省高級人民法院二審判決,維持海口海事法院一審判決。

    (三)典型意義

    本案爭議焦點在于如何理解海洋運輸貨物保險條款中一切險的責(zé)任范圍。此問題在海上保險法理論界和司法實踐中一直存在不同的觀點,本案一、二審法院也作出截然相反的判決結(jié)果。本案再審判決對于海洋運輸貨物保險條款中一切險的理解作出最終的論斷,即“海洋運輸貨物保險條款”規(guī)定的一切險,除包括平安險和水漬險的各項責(zé)任外,還包括被保險貨物在運輸途中由于外來原因所致的全部或部分損失。在不存在被保險人故意或者過失的情況下,除非被保險貨物的損失屬于保險合同規(guī)定的保險人的除外責(zé)任,保險人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)運輸途中外來原因所致的一切損失。這一認(rèn)定,對統(tǒng)一海洋運輸貨物保險糾紛案件的審判實踐具有重要的指導(dǎo)意義。

    案例7    何遠(yuǎn)堂、許鑒本、何遠(yuǎn)就與廣西合浦西場永鑫糖業(yè)有限公司海域漁業(yè)污染損害賠償糾紛案

    (一)案情摘要

    何遠(yuǎn)堂等人合伙經(jīng)營位于合浦縣西場鎮(zhèn)鱟港江出海口高沙海域的312畝文蛤養(yǎng)殖場。2003年11月中旬何遠(yuǎn)堂等人的文蛤大量死亡。11月25日,北海環(huán)境監(jiān)測中心監(jiān)測結(jié)果顯示:廣西合浦西場永鑫糖業(yè)有限公司(以下簡稱永鑫糖業(yè)公司)排放的污水嚴(yán)重超標(biāo)。2004年1月8日,廣西壯族自治區(qū)漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測中心作出《漁業(yè)污染事故調(diào)查鑒定報告書》表明涉案海域受到了外來污染物的污染。同年5月10日廣西壯族自治區(qū)水產(chǎn)局漁政處所作《廣西合浦縣西場鎮(zhèn)養(yǎng)殖文蛤受污染事件結(jié)論》認(rèn)為,2003年11月期間,合浦縣西場鎮(zhèn)文蛤養(yǎng)殖場文蛤死亡原因系永鑫糖業(yè)公司排放嚴(yán)重超過國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)的污水所致,造成文蛤死亡損失2118000公斤,直接經(jīng)濟損失不低于9319200元。何遠(yuǎn)堂等人據(jù)此向北海海事法院提起訴訟。法院查明,何遠(yuǎn)堂等人沒有養(yǎng)殖證,且海域使用許可證也已過期。

    (二)裁判結(jié)果

    北海海事法院一審認(rèn)為,何遠(yuǎn)堂等人養(yǎng)殖文蛤死亡的損害事實與永鑫糖業(yè)公司超標(biāo)排污的行為具有必然的因果關(guān)系,永鑫糖業(yè)公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損失賠償責(zé)任。何遠(yuǎn)堂等人的養(yǎng)殖行為屬于非法養(yǎng)殖,對其養(yǎng)殖文蛤的收入損失不予保護,但對其購買文蛤苗的財產(chǎn)損失應(yīng)予適當(dāng)保護。因何遠(yuǎn)堂等人擅自將文蛤苗投放養(yǎng)殖,其行為具有過錯,應(yīng)自負(fù)主要責(zé)任,對文蛤苗損失承擔(dān)60%的責(zé)任,永鑫糖業(yè)公司承擔(dān)40%的責(zé)任。一審判決永鑫糖業(yè)公司賠償何遠(yuǎn)堂等人文蛤苗種損失300484元,駁回其他訴訟請求。廣西壯族自治區(qū)高級人民法院于2005年12月20日判決駁回永鑫糖業(yè)公司的上訴,維持原判。

    (三)典型意義

    本案系海事法院受理的因陸源污染造成的養(yǎng)殖損害賠償糾紛。本案判決的指導(dǎo)意義是:沒有養(yǎng)殖許可證和海域使用權(quán)證屬于非法養(yǎng)殖,在此情況下取得的養(yǎng)殖收益不能受到法律保護;但是由于進行非法養(yǎng)殖的人對其購買的養(yǎng)殖苗種具有合法的財產(chǎn)權(quán)益,該合法權(quán)益不應(yīng)因養(yǎng)殖行為的違法性而喪失,應(yīng)予以一定程度的法律保護。這一原則的確立既體現(xiàn)了無證養(yǎng)殖的法律后果,也體現(xiàn)了非法侵害他人財產(chǎn)權(quán)的法律責(zé)任,充分詮釋了既要鼓勵合法利用海洋資源發(fā)展生產(chǎn),也要大力加強環(huán)境保護和資源管理的法律宗旨。

    案例8    遷安第一造紙廠等九企業(yè)與孫有禮等十八人養(yǎng)殖損害賠償糾紛案

    (一)案情摘要

    1997年孫有禮等十八人簽訂集資創(chuàng)辦養(yǎng)殖場合伙經(jīng)營協(xié)議書,共同出資聯(lián)合經(jīng)營六個海產(chǎn)品養(yǎng)殖場。2000年10月上中旬,樂亭縣王灘鎮(zhèn)灤河、大青河入海口等海域養(yǎng)殖區(qū)發(fā)生重大漁業(yè)污染事故,孫有禮等十八人的養(yǎng)殖區(qū)遭受重大經(jīng)濟損失。孫有禮等十八人將遷安第一造紙廠等九企業(yè)訴至天津海事法院。經(jīng)該院委托鑒定,確認(rèn)本起污染事故系遷安第一造紙廠等九企業(yè)將大量污水直接排入灤河并經(jīng)樂亭縣入海,使樂亭縣近岸養(yǎng)殖海域受到嚴(yán)重污染所致。另查明,九企業(yè)中河北省遷安化工有限責(zé)任公司(以下簡稱“化工公司”)屬于達標(biāo)排放。

    (二)裁判結(jié)果

    天津海事法院一審認(rèn)為,本案九企業(yè)的排污行為與孫有禮等十八人的損害結(jié)果之間具有因果關(guān)系。化工公司雖屬排放達標(biāo),但不能充分證明其排放的污水與孫有禮等十八人的損害事實不存在因果關(guān)系,應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,遂判決遷安第一造紙廠等九企業(yè)對孫有禮等十八人的經(jīng)濟損失連帶賠償1365.97萬元。天津市高級人民法院二審認(rèn)為,由于化工公司不能證明其排放行為與本案養(yǎng)殖損失不存在因果關(guān)系,故其應(yīng)承擔(dān)民事賠償責(zé)任;但是因化工公司系排放達標(biāo)企業(yè),在承擔(dān)民事責(zé)任上應(yīng)與超標(biāo)企業(yè)有所區(qū)分。天津市高級人民法院于2003年3月24日改判化工公司單獨承擔(dān)損失14萬元,遷安第一造紙廠等其他八企業(yè)連帶承擔(dān)損失655.325萬元。

    (三)典型意義

    本案判決的指導(dǎo)意義是:對于陸源污染案件,即使排放達標(biāo)亦應(yīng)適當(dāng)承擔(dān)環(huán)境污染損害賠償責(zé)任。本案判決按照排放行為是否超標(biāo),科學(xué)合理劃分侵權(quán)人的責(zé)任,酌情判令排放達標(biāo)企業(yè)承擔(dān)獨立的民事責(zé)任而非連帶責(zé)任,在當(dāng)時特定的歷史條件下取得了很好的社會效果。本案標(biāo)志著我國環(huán)境保護工作與國際先進水平的進一步接軌,對環(huán)境污染損害賠償糾紛的審判實踐具有較高的參考與借鑒價值。

    案例9    中海發(fā)展股份有限公司貨輪公司申請設(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金案

    (一)案情摘要

    中海發(fā)展股份有限公司貨輪公司(以下簡稱貨輪公司)所屬“寧安11”輪,于2008年5月23日從秦皇島運載電煤前往上海外高橋碼頭,5月26日在靠泊過程中觸碰碼頭2號卸船機,造成碼頭和機器受損。2009年3月9日貨輪公司依據(jù)《中華人民共和國海商法》(以下簡稱海商法)第二百一十條第二款和交通部《關(guān)于不滿300總噸船舶及沿海運輸、沿海作業(yè)船舶海事賠償限額的規(guī)定》第四條的規(guī)定向上海海事法院申請設(shè)立非人身傷亡海事賠償責(zé)任限制基金。中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司上海市分公司(以下簡稱人保上海分公司)等提出異議稱:貨輪公司對事故負(fù)全部責(zé)任,無權(quán)享受海事賠償責(zé)任限制;事故所涉及的清理殘骸費用應(yīng)當(dāng)屬于非限制性債權(quán);“寧安11”輪是一艘可以從事國際遠(yuǎn)洋運輸?shù)拇埃粚儆趶氖轮袊劭谥g貨物運輸?shù)拇埃瑧?yīng)適用海商法第二百一十條第一款第(二)項規(guī)定的限額。

    (二)裁判結(jié)果

    上海海事法院一審認(rèn)為,人保上海分公司等提出的貨輪公司無權(quán)享受責(zé)任限制的意見,涉及對貨輪公司是否享有賠償責(zé)任限制實體權(quán)利的判定,而該問題應(yīng)在案件實體審理中解決,故對該異議不作處理。人保上海分公司等提出的清理殘骸費用屬于非限制性債權(quán)的意見,不影響法院準(zhǔn)予貨輪公司就所涉限制性債權(quán)事項提出的設(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金申請。“寧安11”輪營業(yè)運輸證載明的核定經(jīng)營范圍為“國內(nèi)沿海及長江中下游各港間普通貨物運輸”,涉案事故發(fā)生時其所從事的是從秦皇島港至上海港航次的運營,該輪應(yīng)認(rèn)定為“從事中華人民共和國港口之間的運輸?shù)拇啊保涊喒緭?jù)此計算涉案限制基金數(shù)額并無不當(dāng)。一審裁定準(zhǔn)予貨輪公司設(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金。上海市高級人民法院于2009年7月27日裁定駁回人保上海分公司的上訴,維持原裁定。

    (三)典型意義

    本案焦點在于設(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金申請的審查范圍和從事中國港口之間運輸?shù)拇暗慕缍▎栴}。本案明確了法院對設(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金申請應(yīng)僅從申請人主體資格、事故所涉及的債權(quán)性質(zhì)和申請設(shè)立基金的數(shù)額三個方面進行程序性審查的原則,保證了申請設(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金案件的審判效率和效果。同時本案還明確海商法第二百一十條第二款規(guī)定的“從事中華人民共和國港口之間的運輸?shù)拇啊笔侵赴l(fā)生海事事故航次正在從事中國港口之間運輸?shù)拇啊R陨显瓌t的確立對于審判實踐具有示范效用,對保護國內(nèi)沿海運輸行業(yè)的合法權(quán)益具有重要意義。

    案例10    馬紹爾群島第一投資公司申請承認(rèn)和執(zhí)行英國倫敦臨時仲裁庭仲裁裁決案

    (一)案情摘要

    2003年9月15日,被申請人福建省馬尾造船股份有限公司(以下簡稱馬尾公司)和被申請人福建省船舶工業(yè)集團公司(以下簡稱福船集團)作為聯(lián)合賣方,與希臘雷斯締斯集團在馬紹爾群島共和國注冊的第一投資公司(以下簡稱FIC)簽訂了關(guān)于船舶建造的《選擇權(quán)協(xié)議》,約定:兩被申請人不可撤銷地同意與FIC或其指定人簽訂最多8艘船的《選擇船建造合同》。因協(xié)議產(chǎn)生的或與之有關(guān)的任何爭議應(yīng)在倫敦提交仲裁;仲裁程序、包括仲裁裁決的執(zhí)行應(yīng)依據(jù)《1996年英國仲裁法》或其任何當(dāng)前生效的修訂或重訂規(guī)定以及倫敦海事仲裁員協(xié)會當(dāng)時的生效規(guī)則(以下簡稱LMAA規(guī)則);雙方各指定一名仲裁員,并由指定的該兩名仲裁員挑選第三名仲裁員。此后,F(xiàn)IC在《選擇權(quán)協(xié)議》約定的聲明期限內(nèi)宣布8艘選擇船生效,要求被申請人與其指定的8家單船公司簽訂8艘船的《選擇船建造合同》,并寄送其提供的合同文本要求簽署,但兩被申請人未在期限內(nèi)簽署。FIC及8家被指定公司于2004年6月4日在英國倫敦提起仲裁,要求兩被申請人連帶賠償其4540萬美元的商業(yè)損失及利息,并指定哈利斯為仲裁員。被申請人指定王生長為仲裁員。哈利斯和王生長共同指定馬丁·亨特為第三名仲裁員。經(jīng)過兩次聽證,2006年1月21日,首席仲裁員馬丁·亨特作出該案仲裁裁決的第一稿,并分發(fā)給王生長和哈利斯審閱。2006年2月16日,王生長提交了其保留意見的草稿。2006年3月20日因涉嫌犯罪王生長被天津市人民檢察院第一分院刑事拘留,并于2006年3月31日被該院批準(zhǔn)逮捕。王生長自其被刑事拘留后,即與馬丁·亨特和哈利斯未再發(fā)生任何聯(lián)系,其未能看到馬丁·亨特2006年3月25日發(fā)給他的裁決第二稿和3月31日的定稿,其對該案的參與截止于上述對裁決第一稿發(fā)出的“意見草稿”。馬丁·亨特及哈利斯根據(jù)LMAA規(guī)則第八條第(e)項規(guī)定“在任命了第三名仲裁員之后,決定、裁定和仲裁裁決應(yīng)由全體或多數(shù)仲裁員作出”,于2006年6月19日在裁決上簽署日期并以仲裁庭多數(shù)仲裁員意見的方式公布了仲裁裁決,裁決被申請人應(yīng)向FIC支付賠償金2640萬美元及此款利息和復(fù)息。FIC于2006年12月5日向廈門海事法院提出申請,請求依據(jù)《承認(rèn)與執(zhí)行外國仲裁裁決公約》(以下簡稱《紐約公約》)承認(rèn)該仲裁裁決在中華人民共和國境內(nèi)具有法律效力并予以執(zhí)行。

    (二)裁判結(jié)果

    廈門海事法院認(rèn)為,LMAA規(guī)則第八條第(e)項適用于仲裁案件的前提是仲裁庭的每一名仲裁員都全程參與了仲裁程序,否則多數(shù)仲裁員就無權(quán)作出仲裁裁決。本案仲裁庭的仲裁程序與當(dāng)事人約定的仲裁協(xié)議不符,也與仲裁地英國的法律相違背。廈門海事法院于2008年5月11日裁定對本案仲裁裁決不予承認(rèn)和執(zhí)行。

    (三)典型意義

    本案是我國法院對缺員仲裁不予承認(rèn)與執(zhí)行的案件,在國際仲裁界有一定影響。本案仲裁協(xié)議中明確約定仲裁庭由三人組成,《英國仲裁法》及LMAA規(guī)則均沒有缺員仲裁庭審理的規(guī)定,而仲裁庭卻在一名仲裁員沒有全程參與仲裁程序的情況下,適用LMAA規(guī)則第八條第(e)項關(guān)于多數(shù)裁決的規(guī)定作出裁決,法院認(rèn)為本案屬于《紐約公約》規(guī)定的仲裁庭的仲裁程序與當(dāng)事人約定的仲裁協(xié)議不符的情形,裁定不予承認(rèn)與執(zhí)行該仲裁裁決。《紐約公約》系國際商事仲裁的基石,得到大多數(shù)國家的認(rèn)同。作為公約的締約國,我國法院準(zhǔn)確把握公約的宗旨與精神,正確解釋與適用公約的條文,平等保護了中外當(dāng)事人的合法權(quán)利。

    來源:人民法院報

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